自媒體傳播形態(tài)自誕生以來,就出現(xiàn)了形形色色的著作權(quán)侵權(quán)糾紛。侵權(quán)行為無論是有意為之還是疏忽大意,都會給權(quán)利人造成侵害。隨著技術(shù)進步,還可能會出現(xiàn)更多的傳播形態(tài),但對作品的使用是權(quán)利人的權(quán)利,他人必須尊重權(quán)利人的權(quán)利和意思,剽竊、誤解或者曲解都會造成侵權(quán)。
微信、微博兩大平臺自媒體,已經(jīng)日益成為侵權(quán)的重災(zāi)區(qū)。著作權(quán)侵權(quán)類案件的成因是多方面的,單一因素不足以促成大量侵權(quán)案件?;ヂ?lián)網(wǎng)并非法外之地,對互聯(lián)網(wǎng)的行為和生態(tài)的規(guī)制是司法職能之一。盡管存在復(fù)雜的侵權(quán)樣態(tài),從行為模式上分析法律后果,我們?nèi)匀豢梢园l(fā)現(xiàn)其中的絲絲脈絡(luò)。
從三個案例說起
林志穎微博發(fā)布PS圖片侵權(quán)案
林志穎將某個解放軍戰(zhàn)士形象的圖片中主要人物面部PS成自己的圖片發(fā)布到自己個人微博上,引起了輿論高度關(guān)注,并廣為傳播。著作權(quán)人朱慶福發(fā)現(xiàn)后,起訴到法院,要求賠禮道歉并賠償經(jīng)濟損失,法院支持了原告朱慶福的部分訴請。
智合新媒體發(fā)布律師文章侵權(quán)案
智合新媒體是一家運營法律類的微信公眾號,將某律師的一篇文章《如何使用律師》的作者識別錯誤,誤以為獲得了作者授權(quán)擅自發(fā)布在自己的公眾號內(nèi)。原告熊定中發(fā)現(xiàn)后起訴至法院,要求道歉并賠償精神損失、維權(quán)費用,法院支持了原告的部分訴訟請求。
黃纓訴阿里巴巴集團圖片侵權(quán)案
2011年8月,阿里巴巴(中國)有限公司(以下簡稱阿里公司)在新浪微博平臺上的“阿里巴巴1688V”的官方微博賬號發(fā)布了一篇微博,該微博下方附有漫畫家黃纓于2011年6月14日在新浪微博發(fā)布的漫畫作品,圖片無署名且去掉了原作者水印。黃纓(筆名羅羅布)認為被告阿里巴巴公司未經(jīng)原告許可,使用原告作品進行商業(yè)宣傳,侵犯了其署名權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),因此起訴要求阿里巴巴(中國)有限公司和北京微夢創(chuàng)科科技有限公司停止侵權(quán)、賠禮道歉,并賠償經(jīng)濟損失及合理支出等共計30余萬元。法院審理后認為,阿里公司未經(jīng)授權(quán)將原告享有著作權(quán)的漫畫作品擅自使用在微博運營活動中,并向公眾傳播,且未為原告署名,其行為已構(gòu)成對原告涉案作品的署名權(quán)、信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán)的侵犯。鑒于涉案微博圖片已經(jīng)刪除,法院判決阿里公司在其官方微博首頁置頂位置連續(xù)賠禮道歉7天,賠償經(jīng)濟損失及合理支出7萬余元。
案件呈現(xiàn)高發(fā)的態(tài)勢
由于用戶需要借助平臺來擴大影響力,平臺需要借助用戶來增加流量和吸引更多用戶,所以二者之間存在一種復(fù)雜的共生關(guān)系。很多人認為個人用戶的使用行為不屬于商業(yè)使用,不構(gòu)成侵權(quán),這種認識是錯誤的。
用戶發(fā)布信息的行為構(gòu)成侵權(quán),平臺是否應(yīng)當承擔責(zé)任?用戶在平臺發(fā)布信息,多數(shù)情況下由其自行承擔責(zé)任,但是平臺對這些信息缺乏監(jiān)管的情況下,也會引起侵權(quán)泛濫。目前法律對平臺方責(zé)任缺乏有效的約束,因為平臺沒有事先的審查義務(wù),可以根據(jù)避風(fēng)港的原則免于承擔賠償。但平臺還有一個注意義務(wù),注意義務(wù)指的是當侵權(quán)行為特別明顯時,以至于平臺商不可能不注意到的情形下,平臺應(yīng)當對擴大的損失部分承擔連帶責(zé)任。
侵權(quán)人需要通過發(fā)布信息來擴大影響力,但是對版權(quán)的漠視和對權(quán)利人的不尊重幾乎達到野蠻的程度。為了宣傳自身形象,將權(quán)利人的水印和署名抹去,重新發(fā)布,這種缺乏知識產(chǎn)權(quán)意識的行為嚴重損害了權(quán)利人的利益。而發(fā)生侵權(quán)后,侵權(quán)人不僅不檢討自身的侵權(quán)過錯,反而指責(zé)權(quán)利人沒有事先通知,或者責(zé)備權(quán)利人索賠高額賠償,或者指責(zé)權(quán)利人沒有聲明禁止傳播,甚至聲稱自己傳播作品擴大了權(quán)利人的影響力,凡此種種不一而足。
平臺與用戶之間的關(guān)系認定
從自媒體分發(fā)的渠道來看,平臺只負責(zé)提供基本的技術(shù)服務(wù)。而大量的自媒體人通過平臺發(fā)布各種信息,大量的虛假、夸大、博人眼球的言論充斥著自媒體空間。自媒體平臺還允許用戶在原有基礎(chǔ)上進行二次開發(fā),從而形成相對獨立的應(yīng)用,例如對插件、小程序等開源或者開放端口的釋放,就像潘多拉盒子被打開一樣,一個爬蟲就可以以數(shù)以萬計的數(shù)量對全網(wǎng)的信息進行抓取。
自媒體人還容易將當下類似于“暢銷”、“熱門”的信息直接進行復(fù)制、粘貼。這種鏈式傳播的速度是權(quán)利人希望看到的,但是沒有支付費用的情況又會將隱患不斷地擴大。有些自媒體對作者的信息,沒有標注或者標注錯誤。
自媒體對那些比較熱門的信息往往不加以取舍,造成了大量的侵權(quán)現(xiàn)象出現(xiàn)。
不同行為方式的侵權(quán)認定
編輯行為侵權(quán)的認定
使用瀏覽器或者APP,熟練操作的情況下,往往有多個按鈕——復(fù)制,引用,轉(zhuǎn)發(fā)等等,相對應(yīng)著作權(quán)意義上的權(quán)利包括:復(fù)制權(quán),信息網(wǎng)絡(luò)傳播權(quán),合理引用等概念。但實際上自媒體的復(fù)制、引用和轉(zhuǎn)發(fā)并不是一個意思,對內(nèi)容的復(fù)制、對鏈接的引用和對內(nèi)容或者鏈接的轉(zhuǎn)發(fā)會在不同的情境下產(chǎn)生不同法律后果。
首先,復(fù)制行為較為普遍。企業(yè)為了宣傳自己,往往會對圖文類信息進行下載,編輯后重新上傳到平臺,這樣能夠達到宣傳的效用。而引用和轉(zhuǎn)發(fā)的情形比較少見,因為一般來說公司為了公共形象考慮,不太可能直接引用作者的作品鏈接,對權(quán)利人的傲慢可見一斑。
引用行為侵權(quán)的認定
實際上,引用多是對原作者發(fā)表作品的鏈接進行指引,并加以評論,這種行為實際上是一種鏈接行為,即將他人的作品鏈接引用后加以評論。按照著作權(quán)法的規(guī)定,為了介紹說明某一情況,少量使用他人作品內(nèi)容的行為是一種合理使用行為,在引用過程中存在一定的信息展現(xiàn),但是這種展現(xiàn)相對來說不影響作者的權(quán)利實現(xiàn)。他人如果需要進一步閱讀,可以點擊鏈接后跳轉(zhuǎn)至作者的原發(fā)作品處瀏覽,因此,這種案件相對較少。實際上,在傳統(tǒng)紙媒體時代,在使用他人作品時也應(yīng)當標注原作品的發(fā)表的出處。如果是互聯(lián)網(wǎng)訪問的,也會標注鏈接和訪問時間,但是這種引用如果用在互聯(lián)網(wǎng)環(huán)境下,特別HTML5的技術(shù)出現(xiàn)后,會在鏈接中將原作品部分展現(xiàn)出來,這種技術(shù)實際上會有效地傳播信息,讓用戶在觀看類似于快照的內(nèi)容后決定是否點開鏈接進一步瀏覽,并不會實質(zhì)性損害權(quán)利人的利益。
轉(zhuǎn)發(fā)和轉(zhuǎn)載行為侵權(quán)的認定
有人認為轉(zhuǎn)發(fā)和轉(zhuǎn)載是一個意思,作者聲明處往往會有歡迎轉(zhuǎn)發(fā)或者轉(zhuǎn)載,但須注明出處。轉(zhuǎn)發(fā)和轉(zhuǎn)載并非法律上的法定概念,作者允許他人轉(zhuǎn)發(fā)轉(zhuǎn)載,實際上是對自己權(quán)利的一種處分,但是這種行為是存在風(fēng)險的。因為轉(zhuǎn)發(fā)、轉(zhuǎn)載的范圍、時間并沒有做出約定,所以他人實際上在使用時,只能單純地從道德上約束自己的部分行為,如果作者仍然追究使用者的責(zé)任,使用人可能還需要面對侵權(quán)的風(fēng)險。
還有一種觀念認為,作者既然做出公開承諾,允許他人轉(zhuǎn)載和轉(zhuǎn)發(fā),那么應(yīng)當視為其放棄了部分權(quán)利,不應(yīng)該再追究使用者的責(zé)任。如果他日作者發(fā)生了轉(zhuǎn)變,應(yīng)當公示或者通知使用者停止使用,否則使用者可以按照自己的意志來處分作品。這種觀念具有一定的合理性,但是法律現(xiàn)狀缺乏這種制度性的安排。對于自己聲明允許的行為究竟如何定性,實踐中仍然存在困難。
救濟方式復(fù)雜化
賠償數(shù)額過低無法引起重視
一般來說,圖文類作品的使用價格較低,可以通過正規(guī)渠道購買到作品,但是一旦發(fā)生侵權(quán)后,損害賠償數(shù)額可能要高于正常渠道購買的價格。我國著作權(quán)法規(guī)定了三種賠償:法定賠償,原告損失,被告獲利三種。如果按照原告正常出售圖片的價格來作為賠償標準,那么可能不夠原告支出的費用。在賠償方面由于缺乏統(tǒng)一的規(guī)定和標準,一般法院會按照法定賠償來酌定賠償數(shù)額,但即便如此,原告和被告各自的訴求仍然是很難滿足的。原告可能期望更高的賠償數(shù)額,而被告則希望能夠按照最低數(shù)額賠償,甚至于按照正常渠道購買的價格來和解。但無論如何,侵權(quán)人對預(yù)期的侵權(quán)賠償數(shù)額過低,導(dǎo)致對版權(quán)不夠重視,會進一步增加侵權(quán)現(xiàn)象。
被侵權(quán)的身份權(quán)利的救濟
一般認為,作品的身份權(quán)利包括署名權(quán)、保護作品完整權(quán)和修改權(quán)三項,如果他人在侵權(quán)過程中損害了這三項權(quán)利,應(yīng)當承擔道歉或者消除影響的責(zé)任。但是部分權(quán)利人以此作為要挾手段,對大型企業(yè)要求高額賠償已經(jīng)成為一種常態(tài)。部分企業(yè)選擇了不屈從的做法:可以道歉,拒絕高額賠償。
對權(quán)利人的權(quán)利救濟,在現(xiàn)有的法律制度下,往往可以選擇多種方式來實現(xiàn)。身份權(quán)利的救濟應(yīng)當符合著作權(quán)法制定的初衷,即彌補給權(quán)利人造成損害的精神損害,而非成為一種工具化的手段。對身份權(quán)利的救濟應(yīng)當遵循合法、合理兩個原則,即救濟的方式應(yīng)當是法定的,救濟的程度應(yīng)當與侵權(quán)行為相適應(yīng),過高或過低的救濟會造成更大的不公平。
第三方行為的效力
用戶協(xié)議的效力
平臺服務(wù)商和用戶之間的糾葛也不僅局限于一紙用戶協(xié)議,有些平臺為了擴大影響力,會提供一定的服務(wù),例如對用戶的信息推薦、給用戶推薦熱門圖文或者允許第三方來專門針對某項功能進行外包。
關(guān)于平臺的用戶協(xié)議的效力的問題,一般而言,自媒體平臺存在幾種授權(quán)條款:第一,作者須同意平臺對作品享有著作權(quán),第二,作者允許平臺使用其發(fā)表在平臺的作品,第三,作者允許他人在平臺上使用作者作品,第四,作者同意作品歸平臺和作者共同共有。這些協(xié)議往往都是線上的條款,雖然作者在注冊時已經(jīng)同意了相關(guān)條款,但按照法律規(guī)定其效力處于待定的狀態(tài)。因為現(xiàn)實中存在很多情形,例如權(quán)利人可能不是注冊者,其不能代表作者放棄權(quán)利;即便注冊人是權(quán)利人,也很難認定這種格式條款的效力,需要經(jīng)過司法認定生效以后才可以具備約束力。
委托他人代管的效力
部分企業(yè)在經(jīng)營過程中,對權(quán)利的認知處于較低水平,缺乏完善的知識產(chǎn)權(quán)管理制度。在企業(yè)日常經(jīng)營活動中,自己大量使用他人的信息,或者委托他人管理自媒體,對自媒體的信息缺乏有效管理,對侵權(quán)行為非常漠視,以至于在發(fā)生侵權(quán)后不承認侵權(quán),認為其構(gòu)成合理使用。但是法律明確規(guī)定的合理使用情形是非常有限的,將他人作品作為自己宣傳的材料來使用,很難認定為合理使用。而委托他人代為管理,甚至使用插件自動更新信息的,更是存在侵權(quán)的隱患,不管是委托代管,還是系統(tǒng)自動更新,法律責(zé)任要歸于委托人或者使用者來承擔責(zé)任。從合同方面來看,委托人和受托人之間關(guān)于侵權(quán)責(zé)任的約定,僅僅對合同雙方具有約束力,對權(quán)利人并無約束,權(quán)利人可以選擇起訴其中一個或者將二者作為共同被告,至于最終責(zé)任承擔的問題需受托人和委托人內(nèi)部解決。
自媒體傳播形態(tài)自誕生以來,就出現(xiàn)了形形色色的糾紛。從根源上來看,侵權(quán)行為無論是有意為之還是疏忽大意,都會給權(quán)利人造成影響。隨著技術(shù)進步,還可能會出現(xiàn)更多的傳播形態(tài),但是追本溯源,權(quán)利人對作品控制,或者說對作品的使用行為,是權(quán)利人行使權(quán)利的自主意思,他人必須尊重權(quán)利人的意思,誤解或者曲解將會造成更大的矛盾。(郭振華)